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职务犯罪的“鬼打墙”:一个刑辩律师的观察与思考

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最近刑辩圈子里几位同行聊职务犯罪辩护,聊完大家沉默了很久。朱明勇律师列了十条,陈有西律师补了几刀,王学明律师说了几句大实话。我看了之后,觉得有些话不吐不快。这些年我代理的案件、接触的家属、看到的司法现象,和他们说的几乎严丝合缝。这不是某一个律师的遭遇,这是整个职务犯罪辩护领域的“公共产品”。一、“认罪认罚”已经变味了

朱明勇律师提到一个现象:职务犯罪案件里,当事人被要求必须认罪认罚,否则要抓老婆孩子兄弟姐妹。很多人觉得这是危言耸听,但我可以负责任地说,这绝不是什么罕见操作。

“认罪认罚从宽”制度的初衷是好的,繁简分流、节约司法资源。但在职务犯罪领域,它已经异化成了一把“软刀子”。怎么理解?普通刑事案件的认罪认罚,是控辩双方协商后的结果,律师在场、签署具结书,有一套程序保障。但职务犯罪案件里,因为监委调查阶段律师无法会见,律师提供不了法律帮助,所以被调查人是在长达三个月或六个月的时间里,在孤立无援境地下,处于信息茧房中,被迫接受量刑建议的,没有讨价还价的余地,也没有律师见证。

这意味着什么?意味着认罪认罚失去了“协商”的内核,变成了“通牒”。当事人面对的是什么?是“你认,给你个刑期;你不认,后果自负”。这个“后果自负”四个字背后是什么,朱明勇说得已经很明白了。

还有更值得警惕的——现在重大职务犯罪案件的一审辩护律师,基本都是当地律协会长加上法援律师的组合。你说这组合怎么来的?办案单位移送起诉时,通过司法局和律师协会安排的,律师费官方出。家属自己请的律师,委托手续都不收,看守所不让会见,被告人还会从里面带出话来:“不用自己请律师了,服从组织安排。”这不是个别现象,这是已经成型的“模式”。

最典型的就是鹰潭那个受贿案件,占坑式辩护,家属委托的律师根本进不去。

陈有西律师去年遇到一个西南地区的在职被查副省长,家属请他,同样接到带出来的消息:算了,服从组织安排。一个副省级官员,在留置期间连自己请哪个律师都决定不了,你想想这个“模式”的穿透力有多强。

二、数字游戏与“没有钱的受贿”

朱明勇律师提到的一个细节我特别想展开说说:“所谓巨额受贿数额都没有钱出现,都是一句话说还在行贿者那里,有点像数字游戏。”

这个现象太值得深究了。我办案过程中多次遇到这种情况:起诉书指控受贿几百万、上千万,但资金流向查不到,赃款去向说不清,行贿人那边也没有对应的资金记录。问证据在哪?回答说“行贿人承诺了,还没兑现”,或者说“钱放在行贿人那里,随时可取”。

这就是所谓的“存款式受贿”,在律师博物馆的那次讲座中,我揭露得比较清楚了,实践中还不少。一分钱没见着,被指控受贿几千万几个亿。

这不是开玩笑。当“受贿”可以脱离资金流、脱离财产转移、脱离任何客观痕迹来认定的时候,这个罪名的边界在哪里?

当然,我不是说所有“存款式受贿”都不构成犯罪,如果有明确的请托事项、明确的财物约定、行为人利用职务便利为对方谋取了利益,司法机关根据双方供述一致来认定事实,不能说完全没有依据。但问题在于,当证据链条被压缩到只剩“口供一致”的时候,你怎么确保这个“一致”是真实的?留置期间的讯问环境、取证方式、当事人的心理状态,所有这些因素叠加起来,“口供一致”到底意味着什么,圈内人都懂。

朱明勇律师说“有点像数字游戏”,我觉得这还不是游戏那么简单。这是在用“数字”替代“事实”,用“概括认定”替代“证据裁判”。当职务犯罪的定罪量刑可以脱离资金流向、脱离物证书证,仅凭一张嘴就能把几百万几千万“说”出来的时候,刑法的确定性和可预期性在哪里?

三、开庭、上诉与“封闭的剧场”

职务犯罪案件的庭审有个很有意思的现象:名义上公开审理,但实际没有旁听。朱明勇说“开庭都是说公开审理,但实际却没有人旁听”,这让我想起去年发的那篇关于“占坑式旁听”的文章。

四平中院审理的高某受贿案,只给家属3个旁听名额,家属近百人在法院门口等。庭审现场坐满了“衣冠楚楚”的人,但没人关心案情,有人打瞌睡,有人聊天。这些座位不是给关心被告人的亲属留的,是“统一安排、统一指挥”的占位。

为什么要占坑?因为公开审判的旁听席位是有限的资源,谁坐进去,谁就被排除在外。让体制内的人把座位占满,被告人的亲属、关心案件的群众就进不来了。“公开”在形式上实现了,但实质上的监督、知情、舆论压力,都被消解了。最近修水、大悟以及西北某地都出现了这种现象。

关于上诉,朱明勇说得更直接:“提出上诉后,各路人马开始施压要求撤回上诉”,“判决以后,绝大多数省部级干部基本上不上诉。”为什么不上诉?因为“侦查阶段都已经把定罪、量刑、金额、刑期、追缴多少、立功情节都决定好了,法院照办判决,不敢越雷池一步”。

这不是司法,这是“走程序”。侦查机关定好的东西,检察机关照单移送,法院照单判决。所有角色的功能都被压缩成了“传送带”,整个程序就是一个闭环。被告人不傻,他看得清楚——上诉不但没有用,还可能“给家人朋友带来更大的危险”。当上诉权的行使要以家人安全为赌注的时候,这项权利已经名存实亡了。

四、律师困境:为什么辩护越来越难?

监委成立以前,我还是有几个职务犯罪案件无罪案例的,但监委成立以后,我居然没有一个职务犯罪无罪案件,最好的就是免于刑事处罚。我在多个场合说过一句话:职务犯罪案件的辩护空间,正在以前所未有的速度收缩。这不是辩护技术的问题,而是整个制度环境的问题。

第一,律师介入严重受阻。看守所会见需要办案单位同意,家属聘请的律师被“劝退”,法援律师“提前占位”。当辩护权连“入场”都做不到的时候,谈何有效辩护?

第二,证据结构单一化。职务犯罪案件极度依赖言词证据,而留置期间的讯问模式又导致了言词证据的高度“格式化”——被告人的供述和行贿人的证言几乎严丝合缝,精准对应犯罪构成要件的每一个要素。这种“完美”本身就值得警惕,但在实践中却成了最有力的指控武器。

第三,辩护空间被实质性架空。程序辩护被压制,非法证据排除几乎不可能成功;实体辩护受限于证据结构,翻供等于“态度不好”;量刑辩护在“已经定好的”刑期面前,不过是走过场。

臧德胜律师在炜衡刑辩沙龙上讲过职务犯罪案件的辩护难点,其中提到言词证据的审查判断是需要高度关注的问题。但问题是,当你对言词证据提出质疑的时候,谁来响应你?法官敢不敢查?合议庭有没有动力去核实?在目前的制度环境下,答案不容乐观。

五、出路在哪里?

说了这么多,可能有人要问:那还怎么辩护?干脆不干了?

我的态度是:正因为难,才更需要有人去做。职务犯罪辩护的意义,不仅仅在于为个案争取公正,更在于维持刑事司法制度最后的底线——让每一个案件在程序上经得起检验,让每一份判决有法理和证据的支撑。

从技术层面看,有几点值得同行重视:

第一,抓住“证据链条的断裂点”。职务犯罪案件虽然言词证据高度统一,但物证、书证、资金流向往往存在漏洞。当指控的“巨额受贿”找不到对应的资金记录时,这个断裂点就是突破口。

第二,重视程序问题。留置期间的讯问程序、同步录音录像的完整性、家属聘请律师的权利保障,这些都是程序辩护的切入点。可惜的是,调监委同录,难于上青天!虽然目前效果有限,但日拱一卒,功不唐捐。

第三,保持理性和边界。王学明说“律师不能屈从,也不能只蛮干斗勇,更多的是斗智”,我非常认同。在职务犯罪辩护中,过度炒作、公开对抗往往适得其反。有效的辩护应当是在法律框架内,用专业和证据去“撬动”那些看似铁板一块的东西。

第四,帮助当事人和家属建立正确的预期。坦率地说,在目前的司法环境下,职务犯罪案件追求无罪判决几乎是不现实的。但在量刑上、在财产处置上、在法律适用争议点上,仍然有争取的空间。律师的价值在于帮助当事人在有限的可能中找到最优解,而不是给他们不切实际的希望。

最后我想说一句:司法的公信力,来自于每一个案件的公正处理。如果职务犯罪案件的处理变成了“侦查定案、检察移送、法院照判”的流水线,那这条流水线的终端产品,不是正义,而是对法治信仰的持续消耗。

愿意投身职务犯罪辩护的同行,某种程度上都是在逆流而行。我们改变不了潮水的方向,但至少可以让潮水知道,这里还有人在坚守底线。

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