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李曙光和上蔡慈济医院还在等一个公正:事实与证据的三重追问

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医院本应是治病救人的积德行善之所。但在"过度医疗""医保诈骗"的指控之下,它有时被描绘成利益场。
一审判决认定的主犯李曙光,是一名医生。他创办的上蔡慈济医院在上蔡县艰难生存,周边韩寨、五龙、邵店、党店等乡镇敬老院里的老人、低保五保等特殊群体,很多靠这家医院做换药、理疗、复查。为维持运转,李曙光常年东奔西跑,大部分时间并不直接在医院坐诊、不参与日常诊疗。
行政机关指出违规,他表态整改——要退钱,从清算款扣;要罚款,缴。行政通道走完之后,案件又进入刑事程序。李曙光始终认为不构成犯罪;一审判了五年,他和家人仍坚持清白,等待公正。






虽然一审判决有罪,但李曙光和家人并不心服,并不只是他们不服,其他人也有很多不理解:行政机关到底认定了什么、移送与定性为何错位;医保控费下医院如何变通、真实看病与诈骗的边界在哪;移送、抓人、立案时间线与口供突变背后,证据链是否经得起检验。让事实与证据自己说话。
一、第一重追问:行政按"一般违规"处理,刑事凭什么整体升格为诈骗?
2024年8月30日至9月5日,河南省医保局对上蔡慈济医院开展飞行专项检查。其后上蔡县医疗保障局组织核查,于2024年10月18日作出《行政处理决定书》(上医保处字〔2024〕第0021号),认定医院存在以下违法事实:
超医保支付范围用药、超标准收费、串换项目、分解收费、超范围执业。
决定书援引《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第二、三、四款——过度诊疗/检查/分解处方/超量重复开药、重复/超标准/分解项目收费、串换药品耗材诊疗项目设施;处理决定为:退还医保基金损失498,422.20元,并处1.5倍罚款747,633.30元。
按《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条,这类行为属于"造成基金损失的一般违规":责令改正、约谈,退回损失,处1—2倍罚款;拒不改正或造成严重后果的,可暂停相关责任部门6个月至1年涉基金服务。它和"骗保"不是一回事。真要按骗保行政处理,走第四十条——诱导协助冒名虚假就医、伪造变造隐匿涂改销毁医学文书/会计凭证/电子信息、虚构医药服务项目等,退回、处2—5倍罚款、可暂停直至解除协议。只有"以骗取基金为目的"实施第三十八条行为造成损失,才转按骗保处理。
然后看时间线——
时间
事项
2024年8月30日—9月5日
省医保局飞检
2024年9月19日
上蔡县医保局将线索移送县公安局,表述"涉嫌欺诈骗保"
2024年10月16日
公安抓捕李曙光、李闵熙、杜松华、李冬生等人并讯问
2024年10月17日
公安局出具立案决定书
2024年10月18日
县医保局作出行政处理决定书,按第三十八条一般违规处理
移送在前(9月19日),行政终局定性在后(10月18日)。移送函写"涉嫌欺诈骗保",一个月后行政机关正式决定书却只认定超范围用药、超标准、串换、分解、超范围执业,走第三十八条退回加罚款。
这里有三问:
第一问,移送依据与终局认定为何不对应?行刑衔接规则要求医保部门发现涉嫌犯罪应移公安、应移尽移,但"涉嫌"要有合理根据。若9月19日移送时手里只有超标准、串换、分解、超范围用药,这些按条例首选行政处理;要移刑,必须另有证据证明"以非法占有为目的"、有组织伪造/虚构/冒名等超出第三十八条的事实。最终决定书没按骗保、没按犯罪定性,回过头看移送函的"涉嫌欺诈骗保"就需要说明:当时掌握了哪些终局行政未吸收、但足以合理怀疑犯罪的材料?
这里面就有一个问题,在移送之时,移送的行政机关并没有认为该行为构成诈骗犯罪,认为没有构成诈骗犯罪的情况下为什么要移送?
第二问,行政退罚与刑事数额是否存在重复评价?行政认定违规总额498,422.20元、1.5倍罚款747,633.30元;刑事一审认定诈骗272,342.62元,判诈骗、五年、罚金六万、继续追缴。两者在期间、项目上高度重叠。若刑事数额全部或部分落在行政已退回、已罚款范围内,同一基金损失既行政冲抵、又刑事全额追诉,再判继续追缴,需要逐笔对账说明重叠扣除。六名被告人退缴合计恰为272,342.62元,与行政498,422.20元、747,633.30元罚款如何折抵,判决上没有理清,是一笔糊涂账。
这笔糊涂账与刑事证明标准的事实清楚、证据确实充分、排除合理怀疑的距离有多远?
第三问,机构管理责任与主犯实行行为的界限在哪?行政决定书认定的是机构层面的收费、项目、用药、执业问题。李曙光作为法定代表人,若仅形式签字、未建立内控、知悉问题未彻底制止,按条例承担的是行政层面的管理责任;要升格刑事诈骗主犯,必须证明他个人组织、策划、指使具体造假——会议记录、通讯指令、排班文件、资金归集流水等客观证据,而不是只凭"院长当然负责"。行政机关终局按一般违规处理,本身说明连行政层面都未确认伪造文书、虚构项目、冒名就医等事实;刑事整体定诈骗,更应独立出示超出行政认定的客观证据。
逻辑上不是"既然移送公安,就必然构成犯罪"。移送是涉嫌线索,犯罪与否由刑事程序用客观证据独立证明。行政机关按第三十八条处理、按退回罚款结案,刑事若整体升格,必须回答:移送时涉嫌什么、行政终局为什么没认定、刑事新增了哪些行政未覆盖的客观事实。
二、第二重追问:敬老院老人真实看病被装进诈骗,变通与犯罪的边界在哪?
案件材料称,当地医保在执行层面存在"单次住院不超过7天、一名参保人自然年度住院不超过5次"的土政策,为养老院时的高龄、且健康状况不佳的老人设置了无法逾越的鸿沟。
从国家层面上看:国家及多地医保公开口径明确,医保对住院天数和次数没有统一硬性限制;是否出院由医生按临床判断,未达出院标准而要求先出院再入院的,属分解住院。因此"7天5次"的不合理规定,迫使医医疗从业人员根据现实需要进行变通。这种情况下的为了方便病人的变通,主观上不存在非法 占有的故意,当然不符合诈骗罪的构成,也不应以诈骗罪去评价。仅仅只是行政违规行为。
对敬老院老人,这种口径会造成实际困难。上蔡慈济医院周边乡镇敬老院住着不少患骨关节病、慢支、褥疮、脑梗后遗症的老人,需要定期住院换药、理疗、复查。一次7天常不够,一年5次常不够。材料显示,医院用接车接送、集中建档、部分项目免费、借用尚有额度的医保凭证办理入院等方式,保证老人能继续看上病。
行政处理决定书认定的"超标准收费、串换项目、分解收费",恰恰说明行政机关认为问题出在收费方式和项目归类上,而非"根本没有医疗行为"。按真实医疗程度分四类:
第一类,真实就诊、使用他人凭证。老人有病情况真实,自身年度次数用满,用其他低保五保或亲属凭证入院,医生实际查体开单用药。借名本身违规,但真实治疗下的借名一般先走行政退回、罚款、暂停协议。
第二类,真实病情、短其治疗重复办理入院。一次不够先出院再入院,每次有新病情新医嘱。未达出院标准人为拆次属分解住院,行政处理;只有证明根本无医疗实质才涉刑。
第三类,敬老院集体接诊、统一建档。医生实际查体开单,但由护工代述、他人代填部分文书。问题多在病历规范、实名核验;检查实际做、药实际用,不应当直接推定为伪造。
第四类,没有病而编造病情、没有人住院空床挂名、虚列项目。没有实际就医或极少接触即按完整住院收费,才可能近诈骗,但需逐人逐次比对原始记录。
载脂蛋白三项是指控重点之一:起诉称2022年1月至2024年6月未做三项检查而虚列27,733.86元;辩护意见称2023年洪汝河片区洪涝致部分纸质记录损毁、系统升级丢数据,"无记录"不等于"未检查",部分证人是"不清楚做没做"而非"肯定没做"。这正说明分界不在"记录是否齐全",而在"无记录是否等于无医疗"。真实检查仅漏录、错录、打包收费,按协议退回罚款即可;全部未做而收费,再结合指使和资金套取,才谈得上诈骗。
两高一部2024年《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》明确,定点机构以非法占有为目的,实施虚构项目、分解住院、挂床、重复/超标准/分解收费、串换、冒名等,对组织策划实施人员以诈骗定罪。规则本身允许"一般违规行政办、无医疗实质刑事办"的分层。把敬老院老人真实就医的变通整体装进诈骗,等于把医保支付规则、经办控费、医院管理三重问题全算在院长个人头上,反而模糊了到底哪几份病历真正没有医疗实质。
三、第三重追问:未立案先抓人、补侦后口供突变,证据链能撑住主犯指控吗?
时间线再摆一遍:
8月30日—9月5日:省医保局飞检
9月19日:上蔡县医保局移送公安
10月16日:公安抓捕李曙光等人并讯问
10月17日:公安局出具立案决定书
10月18日:行政处理决定书作出
人先抓、案后立、决定书最后出。10月16日抓捕讯问时,既未立案,行政处理决定书也尚未作出。未立案先限制人身自由、先讯问,所获供述的自愿性和程序正当性需要审查。刑事诉讼法规定侦查人员必须依法定程序收集证据,立案是侦查行为合法性的重要节点。立案之前的讯问笔录,应作为排非重点审查。
口供本身也有变化。早期几名被告人说法并不统一:李曙光始终否认指使他人骗取医保;其他人对"谁安排、什么时间、哪份病历、谁书写谁修改"各有出入。不能相互印证。
直到补充侦查阶段,尤其在经过连续提审多人后,多份笔录突然高度一致——出现"出事我担着"等早先没有的细节,多人转述顺序、用词、节点高度趋同。
程序其他疑点:同一侦查人员同一下午先后在二十多公里外的敬老院和县公安局做询问,间隔仅五分钟,存在分身矛盾;部分无阅读能力证人由民警代签,另有证人被要求抄"以上笔录我看过"。这些不必然等于非法取证,但足以要求法庭逐人核对时间地点、同步录像、代签经过。
刑事诉讼法的基本规则是重证据、不轻信口供,只有被告人供述没有其他证据的,不能定案。补侦后"突然一致"的口供,如果没有会议记录、通讯指令、排班文件、资金归集流水等客观证据印证,就不能单独定"组织、策划、实施"。
所以第三问很直接:9月19日移送之后,10月16日抓人、10月17日立案、10月18日行政决定书才出,补充侦查后口供由高度一致——能否在缺乏客观指使证据的情况下,认定李曙光为主犯?
结语
一份10月18日作出的《行政处理决定书》,认定超范围用药、超标准收费、串换、分解,按一般违规退回加罚款。
9月19日移送公安写的是"涉嫌欺诈骗保",10月16日抓人,10月17日立案,10月18日决定书才作出。
行政机关说一般违规,法院说诈骗重罪;行政罚了款,刑事又要追缴;负责人大部分时间不在医院直接参与工作,整改后退钱缴罚,仍被判五年。
三件事合起来只追问一句:行政机关白纸黑字按一般违规处理,刑事凭什么整体升格为诈骗?事实摆在这里,证据摆在这里,构不构成犯罪,留给读到的人、留给那些曾经在这所不在的医院里治疗过的患者、留给合议庭判断。
而李曙光和家人要的,不过是一个经得起检验的公正。
图片
刑事审判事关被告人的自由甚至生命,手握司法权柄者当慎之又慎,刑法的谦益性原则,应当保护每一个人,如果超越这一基本原则,那么每一个人都有可能成为受害者,今天的受害者是李曙光,明天的受害者也有可能是曾经是手握法槌的法官,头顶国徽的检察官。
李曙光和家人渴求得到公正的审判,法治社会、法治国家、法治政府建设也需要公正的审判,总书记说,要努力让人民群众在每一个司法案件中感受的公平正义。从居庙堂之高者,到处于牢狱中的李曙光,每一个人都期待着公正。
进入二审之后,两次通知开庭,两次开庭未遂,二审法院对待本案的审慎态度,让李曙光的家人们看到了希望。
我们希望公正的阳光能够早日洒在李曙光的身上!

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