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同样还手致人轻伤,一个撤案一个定罪:差在哪一步

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作者:张毅,职务犯罪、经济犯罪刑事律师,北京市东卫律师事务所合伙人,东卫全国刑事业务中心副秘书长



同样是挨了打之后还手,同样是把对方打成了轻伤,结果却截然相反:一个被认定正当防卫、公安机关撤案,另一个被定故意伤害罪、留了案底。很多人看完这两个案子,第一反应是"凭什么"。

差别不在"有没有还手",而在还手的那一刻,你面对的是什么样的侵害。

先把两个案子摆出来。

一、两个案子,两种结局

(一)浙江象山:被围殴还手,公安撤案

2026年3月17日凌晨,浙江象山县街头,某娱乐场所领班张某回家途中,因员工未报备下班事宜,与该员工的同行人员李某、高某发生口角。李某、高某率先出言侮辱,并暴力围攻张某。

关键的情节在后面的走向。冲突初期,张某全程躲避退让、未曾还手,并第一时间报警,围观人员也多次拉架。但对方的不法侵害不断升级——高某再次上前击打,甚至当场打电话纠集人员、扬言携带刀具到场施压。在言语辱骂、反复殴打和行凶威胁下,报警和退让都无法阻断侵害,张某被迫反击。反击过程中,李某倒地后仍不收手、起身继续施暴,张某为制止持续侵害再次还击,致李某眼部、上颌骨等多处损伤,经鉴定构成轻伤。

5月19日,公安机关以张某涉嫌故意伤害罪立案侦查并提请批准逮捕。象山县检察院全面核查卷宗、调阅现场监控与执法记录仪影像、提审当事人、走访目击证人,并先后召开检察官联席会议和检委会会议,认定张某的反击符合正当防卫的法定构成要件,依法不负刑事责任。5月28日,检察院作出不批准逮捕决定,并出具《不批准逮捕理由说明书》。面对公安机关后续提出的复议、复核,该院组建专项复查专班,维持原决定,上级检察机关复核亦予以认可。7月10日,公安机关依法撤销该案。

(二)内蒙古呼和浩特:被扇耳光还手,定罪免刑

2017年5月3日,内蒙古自治区血液中心一次会议上,原副主任王先生与宣传教育科科长吴某因工作分歧发生争执,吴某当众打了王先生一记耳光,王先生还击一拳,二人随即扭打,被在场同事拉开。事后,吴某左眼眶壁骨折,鉴定为轻伤二级;王先生右手拇指骨折,也鉴定为轻伤二级。

吴某先动手打人,被立案侦查后,检察院认为现有证据不能唯一认定王先生的伤系吴某所致,对吴某作出不起诉决定。而王先生被以故意伤害罪提起公诉,历经三次一审:2018年12月判有期徒刑一年,上诉后发回重审;2020年12月改判无罪;检察院抗诉后再次发回重审;2021年10月改判故意伤害罪、免予刑事处罚。

2026年8月24日,呼和浩特市检察院出具《刑事申诉结果通知书》,认定:吴某打王先生一耳光虽有过错,但属"轻微不法侵害",未对王先生身体造成明显伤害,且无证据证明吴某有继续加害行为,不宜认定为正当防卫中的不法侵害;王先生案发时不具有防卫必要性,主观上具有伤害故意,客观上实施了伤害行为,构成故意伤害罪。鉴于其情急之下犯罪、主观恶性和社会危险性较小,免予刑事处罚并无不当,决定不予抗诉。

两个案子的共性一目了然:都是先挨打、再还手,都造成对方轻伤。可结局却是一个"不负刑事责任、公安撤案",一个"构成犯罪、免予刑事处罚"。

"免予刑事处罚"不是无罪,这点必须说清楚。它意味着法律上已经认定你构成犯罪,只是情节轻微不判刑,但刑事犯罪记录会留在案底里,影响公职身份和子女政审。王先生为此丢了工作,近十年奔波申诉。

二、正当防卫的法律标尺

要看清差别,得先把标尺立起来。

《中华人民共和国刑法》第二十条第一款规定:

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

第二款接着规定:

正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

2020年8月28日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》(法发〔2020〕31号,以下简称《指导意见》),把这条总则性规定细化成了可操作的裁判规则。其中有三处,正是两个案子分道扬镳的地方。

第一,怎样界分"防卫"和"互殴"。《指导意见》第九条要求坚持主客观相统一原则,综合判断行为人的主观意图和行为性质。其中明确:"因琐事发生争执,双方均不能保持克制而引发打斗,对于有过错的一方先动手且手段明显过激,或者一方先动手、在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害的,还击一方的行为一般应当认定为防卫行为。"

第二,怎样防止把"滥用防卫权"认定为防卫。《指导意见》第十条规定:"对于显著轻微的不法侵害,行为人在可以辨识的情况下,直接使用足以致人重伤或者死亡的方式进行制止的,不应认定为防卫行为。"

第三,怎样认定"防卫过当"。《指导意见》第十一条至第十三条明确:认定防卫过当应当同时具备"明显超过必要限度"和"造成重大损害"两个条件,缺一不可;判断是否"明显超过必要限度",要立足防卫人防卫时所处情境,结合社会公众的一般认知作出判断;"造成重大损害"是指造成不法侵害人重伤、死亡,造成轻伤及以下损害的不属于重大损害。

三、同一个动作,为什么结局相反

把两个案子放进这套标尺里,分界线就清晰了。差在三处。

(一)侵害的强度与持续性

象山案里,张某面对的不是"一下"的侵害,而是持续的、不断升级的围攻:先是被言语侮辱,继而遭到两人暴力围攻,对方又扬言纠集人员、携带刀具到场。侵害是"正在进行"且"持续加害"的,紧迫危险一直在。张某的反击,是对持续不法侵害的制止。

内蒙古案里,王先生面对的是"一记耳光"。呼和浩特市检察院的结论很直接:这一耳光属"轻微不法侵害",未造成明显伤害,且无证据证明吴某会继续加害。既然侵害已经结束、又没有继续加害的现实危险,此时的反击就失去了"制止不法侵害"的前提,不再是防卫,而是新的伤害。

这是两个案子最根本的分野:一个是"侵害进行中、需要制止",一个是"侵害已结束、报复性还击"。

(二)退让与报警在先

象山案中,张某"全程躲避退让、未曾还手,并第一时间报警",围观人员多次拉架。这一事实直接对应《指导意见》第九条中"一方先动手、在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害"的情形,还击被认定为防卫。

内蒙古案中,王先生被扇耳光后直接还击,缺乏同样的退让、报警等"努力避免冲突"的客观表现。虽然不能据此苛求任何人在受辱瞬间必须冷静,但这确实影响了"防卫意图"与"伤害意图"的认定。

(三)侵害是否"中断"后仍加害

象山案有个容易被忽略的细节:李某倒地后仍起身继续施暴,张某才再次还击。这证明不法侵害并未中断,反击不具备"事后加害"性质。而内蒙古案中,吴某打完一记耳光后并无继续加害的证据,侵害状态已经结束。

一句话总结:正当防卫保护的是"正在被打、有继续被打危险"的人,不保护"已经挨完打、心里气不过要打回去"的人。前者是"正对不正",后者就滑向了"互殴"。

四、实务辩护的五个抓手

对辩护律师来说,这两个案子的价值不在"谁输谁赢",而在它们共同勾勒出的举证路径。办理涉嫌故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴,又存在防卫情节的案件,有五个抓手可以直接用。

1. 固定"退让在先"的客观证据。第一时间调取监控、执法记录仪、围观群众证言、报警记录,证明当事人曾躲避、退让、报警、拉架。这是把"互殴"扭转为"防卫"的第一块基石,直接对应《指导意见》第九条的认定规则。

2. 固定"侵害持续升级"的时间线。逐帧、逐段还原冲突的起因、升级节点和暴力强度,重点锁定对方是否有纠集人员、扬言持械、倒地后继续施暴等"持续加害"表示。这是证明"不法侵害正在进行"的核心,也是象山案能翻盘的关键。

3. 善用"批捕环节出罪"的程序路径。象山案走的不是庭审无罪辩护,而是"不批准逮捕→公安复议→复核维持→公安撤案"的完整链条。在侦查初期,若案卷已有监控、执法记录仪等客观证据,应在批捕阶段即提交书面辩护意见、要求调取,通过批捕环节的正当防卫认定实现程序出罪,成本远低于审判阶段的无罪辩护。

4. 精准区分"轻微不法侵害"与"可防卫的不法侵害"。《指导意见》第十条把"显著轻微的不法侵害"排除在正当防卫对象之外。如果对方只是推搡、拍打、辱骂等未造成明显伤害、且无继续加害危险的行为,当事人"还手"极易被认定为滥用防卫权。辩护时应重点论证侵害的强度、持续性和紧迫性,避免陷入"对方先动手、我还手就占理"的误区,也避免被"显著轻微"四个字一票否决。

5. 警惕"防卫过当"的双要件结构。即便防卫成立,若"明显超过必要限度"又"造成重大损害"(重伤、死亡),仍可能构成防卫过当。值得注意的是,按《指导意见》第十三条,"造成轻伤及以下损害的不属于重大损害"。这意味着,只要损害结果是轻伤,就不存在防卫过当的空间。象山案致对方轻伤,正是这条规则让"正当防卫"的认定没有后顾之忧。

五、结语

"法不能向不法让步",是这两个案子背后共同的底色。但这句话不等于"被打就能打回去"。正当防卫的成立,永远系于一个前提——侵害正在进行、且需要以还击来制止。

象山案给了一个明确的正面示范:退让、报警都拦不住的持续围攻,还手就是防卫,撤案就是正义。内蒙古案则划了一条反向的线:一记已经结束、且没有后续危险的耳光,还手就可能是新的伤害,哪怕情有可原,也难逃"有罪"的定性。

两个案子,一个轻伤,两个答案。差的那一步,不在拳头,而在你出手时,侵害还在不在继续。【律师简介】张毅律师,北京市东卫律师事务所合伙人,北京市律师协会能源自然资源与环境保护法律专业委员会秘书长,东城区律师协会知识产权业务研究会、青年律师工作委员会副秘书长,东卫全国刑事业务中心副秘书长。擅长职务犯罪、经济犯罪、环境资源犯罪辩护与研究。

本文仅作法律实务交流,不构成对具体案件的法律意见。

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